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德國的知識產權執(zhí)法:重要的決策和法規(guī)
更新時間:2020-12-01 15:45:05
在德國,假冒行為是一種侵權行為,可以根據(jù)不正當競爭規(guī)則進行補救。一段時間以來,法院已經(jīng)意識到,假冒產品的法律標準必須有所不同,具體取決于相關產品是面向消費者還是面向工業(yè)客戶。聯(lián)邦最高法院最近有關工業(yè)縫紉機的裁決既確認又完善了有關該主題的規(guī)則。

原告主張對五臺工業(yè)縫紉機進行假冒的索賠,這五臺工業(yè)縫紉機的外觀和性能數(shù)據(jù)幾乎與自己的縫紉機相同。所有受影響的縫紉機均帶有被告的商標?S,而原告使用了該商標。B在其機器上。上訴法院駁回了該訴訟,因為由于被告的商標不同,機器所針對的工業(yè)客戶沒有受到任何直接的虛假陳述。法院認為,也沒有足夠的證據(jù)來間接欺騙機器的來源,因為沒有證據(jù)表明客戶認為受影響的縫紉機僅以原告的第二商標出售。此外,由于情況的影響,公眾將質量期望轉移到被告的產品上還遠非定論。

聯(lián)邦最高法院廢除了質疑的判決,并將此案移交上訴法院。上訴法院否認對原產地的直接和間接欺騙,最高法院對此沒有提出質疑。僅原始縫紉機的幾乎完全復制就不能證明當事方之間的合同許可關系的假設是合理的,因為這將導致間接欺騙原產地的發(fā)現(xiàn)。法院認為,還需要其他說明,例如被告是否曾出售過原始機器或曾經(jīng)是被許可人,這可能表明工業(yè)客戶可能被認為相信相同的復制品是與原告簽訂的許可合同的結果。 。此外,聯(lián)邦最高法院認為,上訴法院錯誤地否認了對原始機器聲譽的剝削,根據(jù)德國的《不正當競爭法》,這是另一種具有不同要求的侵權行為。法院指出,在原始機器已被完全復制的情況下,必須應用嚴格的標準,因為即使與原始機器的眾所周知的特征相似,也可能導致客戶將與原始機器相關的高質量期望轉移到復制的機器上(復制)產品。

該決定的幾個方面特別相關,包括:

通常,即使在相同的仿制情況下,如果產品針對的是工業(yè)客戶,并且沒有其他附加要求,則在被質疑的產品上貼上不同的商標通常應排除(直接或間接)欺騙來源的假設。用作第二商標或許可關系的指示。

在這種情況下,利用聲譽的問題應定期引起重視。如果僅靠高度收購對欺騙原產地沒有決定性作用,那么在許多情況下,只要有可能在原產地基礎上表現(xiàn)出良好聲譽,就很可能對利用聲譽起決定性作用。產品類別和市場成功。

具有不同描述的設計的統(tǒng)一主題?

聯(lián)邦專利法院于2017年11月做出的兩項決定(也負責就專利和商標局針對注冊的國家外觀設計的無效事項提起上訴),這些決定的總體主題是對包含以下內容的外觀設計的解釋:表示設計主題不同的描述(例如運動頭盔和運動glas-ses)。在這兩種情況下,聯(lián)邦最高法院均作出上訴決定,隨后被專利法院推翻。

這兩個決定中的第一個涉及涉及由七個略有不同的運動頭盔描述組成的設計。問題在于設計是否涉及單一主題。在這種情況下,德國在作出決定時的判例法規(guī)定,必須針對(可選的)口頭描述,相關產品的強制性標識或(可選的)解釋外觀設計的主題。有關貨物類別的說明。該問題的主要權威是2012年聯(lián)邦最高法院的一項裁決(Decanter)。在體育頭盔,聯(lián)邦專利法院認為,該外觀設計實際上確實涉及一個統(tǒng)一的主題,因為所有圖示均顯示出相同的基本形式,只是產品表面的裝飾特征不同。法院明確使用了2001年最高法院“?躺椅”決定中首先制定的規(guī)則,該規(guī)則在Decanter中引用,該規(guī)則指出,這種解釋的潛在結果可能是,由多個不同圖示構成的外觀設計仍可能涉及單一主體其特征是所有描述中存在的那些特征的交集的問題。專利法院認為,運動頭盔的基本形式包括所有插圖中的特征。

在運動頭盔專利法院的上訴中,聯(lián)邦最高法院明確推翻了2001年躺椅裁決。應用一般規(guī)則,如果在單個應用程序中申請的外觀設計的幾種表示形式顯示具有該產品外觀不同特征的產品的不同實施例,則它們不會明顯地再現(xiàn)該產品的外觀。在這種情況下,外觀設計不會顯示出統(tǒng)一的保護對象,因此是無效的。如果設計所有者要求對偏離的特征進行設計保護,則不再允許根據(jù)所有表示的共同特征的交集來確定統(tǒng)一的保護對象。

同一問題涉及2017年11月同一天做出的另一項聯(lián)邦專利法院判決(運動眼鏡),其中設計描述上的差異涉及眼鏡的亮度和對比度變化。在這種情況下,聯(lián)邦最高法院在2019年提起上訴,駁回了專利法院的裁決,并裁定,如果外觀設計的申請隨附黑白照片,則該外觀設計是無效的。通過黑暗與光明的結合。在這種情況下,找不到統(tǒng)一的保護對象。

濫用警告信運動

在德國,關于不正當競爭事務和侵犯知識產權事務的警告信一直是討論的話題,因為原告經(jīng)常要求償還代表他們的律師應得的報酬。多年以來,德國法院一直認為,如果警告函中的主張有充分根據(jù),則準備和發(fā)送警告信的律師必須由警告信的收件人賠償。盡管該規(guī)則原則上似乎仍然是合理的,但一些債權人和律師已經(jīng)想出了濫用該規(guī)則的方法,以便盡可能多地補償法律費用。在許多不正當競爭案件中,與同等或同等行為有關的索賠不能僅針對一個侵權者提出,但針對許多不同的公司和實體。向許多不同的收件人發(fā)送幾乎相同的動作幾乎相同的警告信,至少在理論上可能導致多次要求償還法律費用。這導致了一種稱為“質量警告信”的現(xiàn)象,德國的一些律師似乎對此進行了專門化處理。除了“大眾警告信”現(xiàn)象外,發(fā)送警告信可能導致可強制執(zhí)行的金錢索償這一事實還產生了一種由非營利組織,律師和渴望為不正當競爭尋求法律索償?shù)墓窘M成的行業(yè)。盡管在許多情況下,警告信背后的主張是有道理的,尤其是非營利組織可以合理地辯稱,由于它們與不正當競爭作斗爭,它們?yōu)楣怖孀龀隽素暙I,

在德國,有關該問題的現(xiàn)行法律規(guī)定,如果在所有情況下都必須將不正當競爭的主張視為侮辱性主張,則不予受理。法院以前曾裁定,在情況表明以警告信的發(fā)送為主要動機的情況下,濫用法律是不值得保護的(例如,產生盡可能多的律師費),因此存在規(guī)約意義上的濫用。

在2018年12月發(fā)布的最新決定中(警告信運動II),聯(lián)邦最高法院對基本規(guī)則進行了完善,根據(jù)這些基本規(guī)則,法院應假定不正當競爭主張屬于濫用行為。該決定的基本規(guī)則是,如果大量警告信導致發(fā)件人的費用(即法律費用),則原則上存在權利濫用,如果從以下方面來看,這將威脅到公司的存在:它的年度利潤,以及在起訴該公司的警告信時是否沒有重大的經(jīng)濟利益。該案涉及代表一家小公司發(fā)送的數(shù)百封警告信,這些信使有關產品的利潤微乎其微。警告信的收件人是一家大型五金店連鎖店的特許經(jīng)營公司,這些公司是按獨立的公司組織的,并且他們都對有關產品發(fā)表了相同(但微不足道)的誤導性陳述。盡管發(fā)件人從警告信活動中獲得的收益微不足道,但相關的法律成本風險卻高達數(shù)十萬歐元,與發(fā)件人的年利潤(僅為四位數(shù))相比,這一數(shù)額也嚴重不成比例。在這種情況下,法院裁定,在對起訴信運動沒有任何經(jīng)濟重大利益的考慮下,與商業(yè)活動有關的廣泛的警告信活動必須被視為表明濫用了權利。與發(fā)件人的年度利潤(僅四位數(shù))相比,該數(shù)額也嚴重不成比例。在這種情況下,法院裁定,在對起訴信運動沒有任何經(jīng)濟重大利益的考慮下,與商業(yè)活動有關的廣泛的警告信活動必須被視為表明濫用了權利。與發(fā)件人的年度利潤(僅四位數(shù))相比,該數(shù)額也嚴重不成比例。在這種情況下,法院裁定,在對起訴信運動沒有任何經(jīng)濟重大利益的考慮下,與商業(yè)活動有關的廣泛的警告信活動必須被視為表明濫用了權利。

同時,聯(lián)邦政府提出了新的法規(guī)草案,重新起草了關于濫用警告信的不正當競爭規(guī)則。根據(jù)規(guī)約草案,現(xiàn)在必須假定要嚴厲發(fā)送警告信的新情況包括聯(lián)邦最高法院在2018年裁定的警告信活動范圍與發(fā)件人在相關部門中的商業(yè)活動。

實施《歐盟商業(yè)秘密指令》的新法規(guī)現(xiàn)已生效

德國政府已執(zhí)行一項有關商業(yè)秘密的新指令,該指令已于2019年4月26日在德國生效。該指令現(xiàn)已涵蓋德國有關此主題的全部法律(例如,民事訴訟和刑事訴訟)罪行)。人們普遍認為,法規(guī)在結構和措詞上有所不同,以符合德國法律傳統(tǒng),但該法規(guī)符合該指令設定的標準。甚至在法規(guī)草案成為法律之前,行業(yè)代表就批評說,草案中“商業(yè)秘密”的定義和該指令需要比以前更加積極地保護商業(yè)秘密,才能將其確立為商業(yè)秘密。在法庭上的秘密。該法規(guī)還實施了特殊程序,以保護法院的商業(yè)秘密。盡管此特殊程序僅適用于主張基于新的侵犯商業(yè)秘密法規(guī)的索賠的程序,但商業(yè)機密在許多其他類型的知識產權訴訟中可以說需要得到保護,從業(yè)者認為特殊程序如果該法規(guī)獲得成功,則應轉移至德國的其他知識產權訴訟中。


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